Грекова А.В.
Башкирский
государственный университет, Россия
Основные
подходы к определению понятия
«правопреемство»
Высказанные по поводу правопреемства суждения можно сгруппировать в два
основных подхода к идее правопреемства: транзитивности (переходности) и
дискретности (непереходности) субъективных прав (юридических обязанностей) в
правоотношении в процессе производного приобретения прав [1].
Сторонники первой точки зрения считают, что термин «правопреемство»
означает, что «при наличии установленных юридических фактов происходит
прекращение прав и обязанностей у одних лиц и причинно связанное возникновение
их у других в том же или ином объеме» (теория дискретности)[2].
Представители теории дискретности отрицают само понятие «перехода» права,
что в конечном итоге приводит к отрицанию явления правопреемства как такового,
приводя следующие аргументы в доказательство неверности общепринятого взгляда
на понятие передачи прав: 1) права и обязанности – это юридические возможности
(категории), а юридические категории, как и всякие идеальные категории, не могут
передаваться; 2) при передаче вещи далеко не всегда вместе с ней переходит
право собственности в точности такого содержания, каким оно было для прежнего
собственника, – его элементы могут и вновь возникнуть (например, при
приобретении вещи от неуправомоченного отчуждателя) и исчезнуть (например, при
приобретении имущества от государства) [3].
Приведенные выше аргументы сводятся к обоснованию невозможности передачи
нематериальных объектов права, а потому этих обоснований недостаточно для того,
чтобы можно было говорить о невозможности использования термина
«правопреемство» в теории права.
Их противники, на утверждение, что есть момент, когда право не принадлежит
никому, отмечают, что такая ситуация возможна лишь с вещами, а идеальные
юридические конструкции без труда справляются с этими трудностями, не зная
промедления ни в пространстве, ни во времени» [4].
Научная дискуссия о сущности правопреемства разделилась по двум основным
направлениям: 1) понятие «правопреемство» является условным и в целом предполагает
изменение правоотношения: происходит переход прав и обязанностей от одного
субъекта к другому; 2) правопреемство представляет собой два последовательных
процесса – прекращение одного правоотношения и возникновение другого.
«Правопреемство» нужно использовать в смысле замены субъекта в
правоотношении с одновременным переходом прав и обязанностей от одного субъекта
правоотношений к другому, т.к., 1) в правовом пространстве Российской Федерации
на нормативном уровне не предусматривается возможность прекращения одного
правоотношения и одновременное возникновение другого правоотношения
(идентичного первому, но с другим субъектом); 2) в правовых нормах о
правопреемстве используются термины «переход» или «передача»; 3) если не
происходит замены субъекта в правоотношении и одновременного перехода прав и
обязанностей от прежнего субъекта к новому, то возникает вопрос об
обоснованности появления прав и обязанностей у правопреемников.
Ссоры о сущности правопреемства, судя по всему, породило отсутствие
должного внимания к факту замены субъекта в правоотношении, т.е. правопреемство
проявляется в изменении субъектного состава правоотношения, при котором
происходит замена субъекта в правоотношении, с одновременным переходом
субъективных прав и (или) обязанностей от одного лица (праводателя) к другому
(правопреемнику). В этом случае правоотношение не прекращается, а продолжает
существовать в измененном виде, т.е. с новым субъектом.
Итак, под правопреемством следует понимать свойство правоотношений,
представляющее собой не связанное с личностью субъекта правоотношения и не
запрещенное законодательством изменение субъектного состава правоотношения, при
котором в порядке производного приобретения субъективных прав и (или)
юридических обязанностей происходит их переход от одного лица
(правопредшественника) к другому лицу (правопреемнику) в отношении одного и
того же объекта правоотношения.
Для правопреемства характерно изменение субъекта правоотношения путем его
замены другим субъектом, обладающим необходимым для участия в правоотношении
объемом правоспособности, что влечет за собой изменение правоотношения.
Таким образом, в явлении правопреемства можно выделить два основных
аспекта: 1) при правопреемстве происходит замена субъектного состава правоотношения
и одновременный переход субъективных прав и (или) юридических обязанностей от
одного субъекта правоотношения (правопредшественника) к другому субъекту
(правопреемнику) на основании одного юридического факта; 2)правопреемство
предполагает сохранение первоначально существовавшего правоотношения при замене
его субъекта.
Литература:
1. Чепига Т.Д. К вопросу о
разрешении споров, связанных с оспариванием актов управления и сделок
акционерного общества, на основании доктрины правопреемства // Вестник федерального
арбитражного суда Северо-Кавказского округа, № 5, сентябрь – октябрь 2004.
[Электронный ресурс] // СПС Гарант.
2. Носов Д. В.
Правопреемство в российском праве: монография /Д. В. Носов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2013.
C.145.
3. Толстой В.С. Исполнение
обязательств. М., 1973. С.172.
4. Скловский К.И.
Собственность в гражданском праве. 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Статут, 2008.
С. 296.