Теоретическое понятие уголовно-процессуального доказательства в Российском уголовном процессе.

 

Сущность имеющихся определений доказательств в российском уголовном судопроизводстве условно можно разделить на следующие три группы. 

Первая группа процессуалистов (В.П. Божьев, Н.А. Громов, П.А. Лупинская, В. Случевский, Р.Х. Якупов)[1] под доказательствами понимают любые относящиеся к делу фактические данные (сведения о фактах или фактических обстоятельств дела), полученные из установленных законом источников, предусмотренными процессуальными способами и имеющие определенный процессуальный носитель.

Вторая, — (С.И. Викторский, А.Я. Вышинский, С.А. Голунский, М.В. Духовской, Д.Г. Тальберг, С.В. Познышев, М.А. Чельцов и др.)[2] считает, что факты, из которых выводится существование доказываемого факта, носят название доказательственных фактов или доказательств. Доказательствами являются факты, обстоятельства.

Третья, — (Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, П.С. Элькинд, С.А. Шейфер) полагает, что доказательствами по уголовному делу являются фактические данные и источники, в которых такие данные содержатся[3]. Похожее определение доказательств в свое время давали М.С. Строгович и М.М. Гродзинский, которые видели в доказательствах — с одной стороны, те факты, на основе которых устанавливаются преступление или его отсутствие, виновность или невиновность того или иного лица в его совершении и иные обстоятельства дела, от которых зависит степень ответственности этого лица, с другой стороны — это те предусмотренные законом источники, из которых следствие и суд получают сведения об имеющих для дела значение фактах и посредством которых они эти факты устанавливаются[4].

Многообразие изложенных позиций о понятии доказательств нуждается в конструктивном их анализе[5]. Объективный анализ приведенных взглядов показывает, что более верным является взгляд на доказательство, предложенный представителями второй группы процессуалистов (С.И. Викторский, А.Я. Вышинский, С.А., Голунский, М.В. Духовской, Д.Г. Тальберг, С.В. Познышев, М.А. Чельцов и др.), которые считают доказательствами факты.

Данный вывод можно доказать следующей системой рассуждений: известный русский дореволюционный ученый-процессуалист К.И. Малышев писал: «Доказательством в обширном смысле или доводом называется все, что убеждает наш ум в истинности или ложности какого-нибудь факта или положения. В этом смысле понятие о доказательстве принадлежит к области логики. В техническом смысле нашей науки судебными доказательствами называются законные основания для убеждения суда в существовании или не существовании спорных юридических фактов. Спорные факты в процессе удостоверяются доказательствами, и вот почему именно на них сосредотачивается борьба сторон».[6]

В приведенном суждении К.И. Малышева проявляется два важных аспекта в осмыслении понятия доказательств. Первый аспект суждения процессуалиста подчеркивает логический аспект понимания доказательства. В этом смысле доказательством, по его мнению, является всё, что убеждает нас в истинности или ложности какого-нибудь факта или положения. В дальнейшем К.И. Малышев не уточняет, что следует понимать под содержанием слова «всё». Второй аспект суждения о доказательстве процессуалиста также не конкретен. Ибо, в дальнейшем он негде однозначно не раскрывает нам, что следует понимать под словосочетанием «законные основания для убеждения суда в существовании или не существовании спорных юридических фактов».

Позже И.Я. Фойницкий, раскрывая двузначность понятия доказательств, писал: « … оно, во-первых, означает средства, данные нам и служащие для того, чтобы при помощи их сделать заключение о неизвестном, искомом … это доказательственный материал, factum probans. Во-вторых, оно имеет значение самого умственного процесса, путем которого обстоятельство искомое ставится в связь с обстоятельством известным, данным, и показывается им (demonstratio, probatio)»[7].

В дальнейшем И.Я. Фойницкий также не уточняет, что следует понимать под содержанием слова «средства».

Если же следовать логике суждений К.И. Малышева и И.Я. Фойницкого, то в анализируемых ситуациях, то, что вызывает у нас затруднения в осмыслении, у них было, как достаточно ясным, не требующим пояснения. Однако то, что было ясно в их время, в последствии было проблемой обсуждения в уголовно-процессуальной науке и привело к неадекватному пониманию доказательств учеными-процессуалистами. Вследствие чего нетрудно догадаться — неясность явления в теоретическом плане способно вследствие «цепной реакции» провоцировать противоречия в правоприменительной деятельности. Поэтому мы полагаем, что логическую сторону доказательств, следует рассмотреть более подробно.

Доказательство (в широком содержательном плане) — логическое действие, в процессе которого истинность какой-либо мысли обосновывается с помощью других мыслей. При этом всякое доказательство состоит из трех частей: тезиса, доводов и демонстраций[8].

Тезис — это мысль или положение, истинность которого требуется доказать. К тезису предъявляется ряд требований, соблюдение которых необходимо для успеха доказательства. К числу этих требований относятся следующие положения:

1) тезис должен быть суждением ясным и точно определенным;

2) тезис должен оставаться тождественным, т.е. одним и тем же на протяжении всего доказательства;

3) тезис не должен содержать в себе логическое противоречие;

4) тезис не должен находиться в логическом противоречии с суждениями по данному вопросу, высказанным ранее;

5) тезис должен быть обоснован фактами;

6) тезисом не должно быть суждение очевидное, так как то, что достоверно само по себе, то не требует доказательства;

7) тезис должен определять собою весь ход доказательства, так, что бы то, что в результате будет доказано, было именно тем, что требовалось доказать[9].

Применительно к уголовному судопроизводству сказанное означает, что, например, суждение государственного обвинителя о виновности подсудимого и о его наказании является суждением ясным и точно определенным. Кроме того, данное суждение государственного обвинителя является одним и тем же на протяжении всего судебного разбирательства. Поскольку, если в результате судебного разбирательства прокурор придет к убеждению, что данные судебного следствия не подтверждают предъявленного подсудимому обвинения, он обязан отказаться от обвинения (ч.3 ст. 248 УПК). Далее — суждение государственного обвинителя не находится в логическом противоречии с суждениями по данному вопросу, высказанным ранее. Ибо, по этому вопросу в процессе «доказывания-познания» следователь, уже производя допрос обвиняемого, ставил перед ним вопрос о его вине в предъявленном ему обвинении. В последствии данное суждение до речи государственного обвинителя находило подтверждение при окончании предварительного следствия, назначении судебного заседания.

Однако пятое требование, предъявляемое к тезису, как элементу логического доказательства — его обоснованность фактами не находит прямого подтверждения в уголовно-процессуальном законе т.к. последний предлагает государственному обвинителю основываться на обстоятельствах дела. Вместе с тем мы негде в уголовно-процессуальном законе не находим, что же следует понимать под термином «обстоятельствами дела». В процессуальной же литературе под обстоятельствами дела понимают доказательства. Наиболее наглядно подобное понимание обстоятельств дела содержится в учебном пособии профессора Н. А. Громова[10].

На данном примере не трудно увидеть, что содержательная сторона рассматриваемого явления начинается подменяться «игрой в понятия», а не изучением сущности рассматриваемого явления. Поскольку, если процессуалисты мыслят в рамках логических, правил, то они должны однозначно соблюдать «правила игры».

Если следовать требованиям логики, то государственный обвинитель, поддерживая обвинение в суде, должен руководствоваться законом, своим внутренним убеждением, основанном на рассмотрении всех фактов, содержащихся в деле.

По своему содержанию тезис государственного обвинителя о виновности и наказании лица не является очевидным. Ибо, в противном случае, вся судебная деятельность была бы бессмысленна, и вопрос о виновности подсудимого должен был решаться судьей в стадии назначения судебного заседания. Вместе с тем, в указанной ситуации очевидны доказательства, подтверждающие вину, а не она сама. При этом, вина является той категорией, которую требовалось доказать на протяжении всего процесса доказывания.

Таким образом, видно, что требования тезиса, как логического элемента доказательства, в доказывание по уголовным делам в основном выполняются, за исключением одного — обоснованности тезиса фактами. Вместо него законодатель предложил обосновывать его неопределенным в нем самом термином «обстоятельствами дела». Подобный «недосмотр» законодателя внёс свою толику в «разноголосицу» суждений ученых-процессуалистов о понятии доказательств.

Обратимся к следующим элементам логического доказательства - доводам и демонстрациям.

Довод (основание, аргумент) — это составная часть всякого доказательства, под которой понимается мысль, истинность которой проверена и доказана и которая поэтому может быть приведена в обоснование истинности или ложности высказанного положения. Самым верным и неопровержимым доводом является совокупность относящихся к тезису фактов.[11]

Демонстрация — это логическое рассуждение, в процессе которого из аргументов (доводов) выводится истинность или ложность тезиса. Демонстрация есть третья составная часть всякого доказательства. Под демонстрацией понимается, и совокупность логических правил, используемых в доказательстве. Применение этих правил обеспечивает последовательную связь мыслей, которая должна убедить, что тезис необходимо обосновывается доводами и поэтому является истинным. Случайное сочетание доводов почти никогда не приводит к успешному завершению доказательства.[12]

Применительно к нами исследуемому явлению сказанное означает совокупность логических правил использования фактов.

Таким образом, если суммировать сказанное о логическом действие (доказательстве), то получается, что его сущность заключается в соблюдение логических правил при оперировании фактами. Под фактами понимается то, что произошло на самом деле[13].

Следовательно, доказательство, с одной стороны, — это действие субъекта опосредованное логическими правилами, с другой стороны — это факт, которым обосновывается это действие.

В сфере уголовного судопроизводство это условно одно двустороннее явление разделяется на два. Одну сторону называют доказыванием, имея в виду, мыслительно-практическую или мыслительно-проверочную деятельность опосредованную формами логического мышления (логическими правилами), другую сторону исследуемого явления называют собственно доказательством по уголовному делу.

Из вышеизложенного следует вывод, что доказательством в уголовном судопроизводстве является факт, на основании которого в определенном законом порядке орган дознания, следователь и суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

 

 

 

 

 



[1] Божьев В.П. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. Божьева В.П. – М., 1998. – С. 157-158; Громов Н.А. Уголовный процесс России: Учебное пособие. М.: Юристъ. 1998. - С. 31; В. Случевский. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство–судопроизводство; Якупов Р.Х. Уголовный процесс. Учебник для вузов. М.: Зерцало. 1998. - С. 171

[2] Викторский С.И. Русский уголовный процесс. – М., 1912;Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. - М., 1950. С. 232; Голунский С.А. Вопросы доказательственного права в основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик // Вопросы судопроизводства и судоустройства в новом законодательстве СССР. – М., 1959. – С. 145; Духовской М.В. Русский уголовный процесс. - М., 1905; Познышев С.В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. – М., 1913; Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. - М.: юрид., лит. 1962. С. 132-133

[3] Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. – Воронеж. 1978. – С. 97-104.; Шейфер С.А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном процессе. – М., 1972. – С. 4 -3

[4] Гродзинский М.М. Государственный обвинитель. 1954. – С. 11; Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – М., 1968. – С. 288-289. -4

[5] Агутин А.В., Горшенков Г.Г. К вопросу о понятии доказательств и их оценке в уголовном судопроизводстве //Вестник Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Выпуск 1(2). Правовая система России на рубеже веков. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского  университета, 2000. -С. 225 – 231

[6] Малышев К. Курс гражданского судопроизводства. Т.1. - С-Пб. 1876

[7] Фойницкий И.Я. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Санкт-Петербруг: Альфа. 1996. – С. 162

[8] Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. – М.: Наука. 1975. – С. 159

[9] Кондаков Н.И. Указ., раб. – С. 588

[10] Громов Н.А. Указ. раб. – С. 134-135

[11] Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. – М.: Наука. 1975.  – С. 157

[12] Кондаков Н.И. Указ., раб. – С. 139

[13] Кондаков Н.И. Указ., раб. – С. 635